Порядок отмены и изменения завещания недействительность завещания

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Порядок отмены и изменения завещания недействительность завещания». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Любое завещательное распоряжение может быть отменено или изменено завещателем. Наследодатель не обязан уведомлять об его отмене (изменении) наследников либо других лиц. Изменить завещание можно только в результате составления другого документа, а не посредством внесения в его уже удостоверенный текст новых положений. Для этого необходимо обратиться к нотариусу.

По каким причинам отменяется документ

Инициаторами аннулирования волеизъявления могут быть:

  1. Наследодатель.
  2. Наследники или другие граждане, которые имеют право на обязательную долю — только после смерти собственника.

Возможными причинами для отмены наследодателем своих распоряжений по поводу имущества могут быть:

  • Смерть одного из претендентов.
  • Разрыв отношений с преемником — ссора, непримиримые разногласия.
  • Изменение долей или состава имущества.

Наследники же могут аннулировать волеизъявление умершего только в случаях, когда при его составлении или утверждении были нарушены нормы законодательства. Например, завещатель был недееспособен в момент подписания документа. Или не были учтены права обязательных наследников.

Наследодатель вправе лишить одного или нескольких наследников имущества путем:

  • Специального указания об этом в завещании. Например, “Лишаю наследства своего сына Петрова И.В.”.
  • Распределения собственности таким образом, чтобы преемнику ничего не досталось.

Недействительность завещания по суду

Не следует путать понятия: отмена завещания и его признание его недействительным. В первом случае наследодатель сам выражает свое желание при жизни, и его удостоверяет нотариус. Второй случай возможен только после его смерти на основании решения суда. Завещатель уже не может повлиять на это событие. Заинтересованные наследники могут обратиться в суд с требованием признать распоряжение завещателя недействительным на двух основаниях.

  1. В силу его ничтожности — это значит, что оно было составлено с такими нарушениями закона, что не имеет юридической силы с момента его составления. Например, недееспособность завещателя в момент его составления, отсутствие свидетелей, фальсификация подписи. При положительном решении суда неизбежна полная отмена документа.
  2. О признании оспоримого завещания недействительным. Для этого должны иметь место следующие основания: на документе отсутствует указание, подписанное завещателем о том, что он получил от нотариуса все разъяснения, во время удостоверения завещания присутствовали посторонние лица, оно подписано рукоприкладчиком, тогда как по состоянию здоровья наследодатель мог сделать это сам.

Порядок оформления завещания и его отмены предусматривает возможность сделать это у любого нотариуса. В настоящее время все нотариальные действия регистрируются в ЕИС нотариата, и проверяются при обращении родственников с завещанием после смерти наследодателя.

В какой срок можно оспорить завещание?

Подать иск в суд о признании завещания недействительным в силу его ничтожности наследники вправе в течение 3 лет со дня, когда они узнали или должны были узнать о начале исполнения завещания. При этом срок исковой давности не может превышать 10 лет с фактической даты начала исполнения завещания.

Для признания недействительным оспоримого завещания у наследников есть 1 год со дня, когда они узнали или должны были узнать об основаниях для признания завещания недействительным. Например, с момента, когда выяснилось, что завещание составлено под угрозой жизни, либо завещатель страдал алкогольной или наркотической зависимостью.

Как оспорить завещание: пошаговая инструкция

Сначала нужно определить, есть ли основания для такого признания. Если есть, то нужно готовить иск. В исковом заявлении необходимо указать, в чем заключается нарушение ваших прав, обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также требования. Вместе с требованием о признании завещания недействительным можно заявить требование о признании права собственности на наследство и о признании недействительным выданного свидетельства о праве на него, говорит Анастасия Гурина.

Процедура оспаривания завещания выглядит следующим образом:

  1. Подготовка искового заявления в суд с приложением доказательств и квитанцией об оплате госпошлины. В иске необходимо указать данные о наследодателе, подтвердить родство с ним, о наследуемом имуществе, данные нотариуса, которые заверил завещание и у которого оно хранится.
  2. Подача искового заявления в суд. По общему правилу, исковое заявление об оспаривании завещания подается в районный суд по месту жительства ответчика (наследников) либо в суд по месту нахождения имущества в случае подачи иска о признании права собственности на имущество.
  3. Участие в судебных заседаниях. Изложение своей позиции устно в судебных заседаниях, заявление письменных ходатайств о проведении необходимых посмертных судебных экспертиз (почерковедческой или психиатрической).

Завещательное возложение

На основании п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

В отличие от завещательного отказа, который всегда имеет имущественный характер, возложение может носить, во-первых, имущественный, во-вторых, неимущественный характер. В первом случае к завещательному возложению применяются правила об исполнении завещательного отказа.

Читайте также:  Лицензия на строительство тепловых сетей

В завещательном отказе правовое значение имеет именно общеполезная цель, на достижение которой должны быть направлены действия лица, обязанного исполнить возложение. Это должна быть цель, полезная для государства и общества в целом, либо цель, представляющая собой пользу для определенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользование библиотекой наследодателя всеми жителями города, оказание финансовой поддержки студентам какого-либо учебного заведения и т.п.). Кроме того, завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежавших завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Срок действия права требования исполнения завещательного распоряжения законодательством прямо не определен, однако п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила, предусмотренные Кодексом для завещательного отказа. С учетом этого право требования исполнения такого завещательного возложения действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

Если вследствие обстоятельств, предусмотренных законом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такое возложение.

Круг наследников по закону изменился по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании. В частности, действующее законодательство предусматривает восемь очередей наследников по закону. Увеличение числа наследников по закону является весьма своевременным, так как законодатель выделяет не только близких родственников в числе наследников по закону, но и дальних родственников, а также лиц, связанных отношениями свойства. Кроме того, необходимо отметить, что увеличение числа наследников по закону направлено на сохранение принципа частной собственности, так как имущество наследодателя в случае его смерти переходит к его наследникам, и только в случаях, предусмотренных в законе, имущество может быть выморочным.

Гражданский кодекс РФ устанавливает следующую очередность призвания наследников по закону.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142–1144 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с п. 1 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:

• в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

• в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

• в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные.

Дети и родители наследодателя являются родственниками первой степени родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

Дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ).

Если между родителями ребенка был расторгнут брак либо брак был признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также призываются дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).

Читайте также:  Опубликованы принятые поправки в Налоговый кодекс РК на 2023 год

В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Супруг наследодателя, наряду с родителями и детьми, входит в первую очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 1, 1 °СК РФ). Доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом является свидетельство о заключении брака.

В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по закону.

Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону.

Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.

Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).

Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего супруга и выявить объем наследственного имущества.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Нотариус до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет:

1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти);

2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по свидетельству о браке);

3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам);

4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во время брака);

5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки и попечительства.

Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется возможным определить время приобретения имущества, но со стороны наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу данного свидетельства.

Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на выдачу свидетельства о праве собственности.

Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может быть выдано.

В случае возникновения спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в общем имуществе может быть определена в судебном порядке.

Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному законодательству.

Читайте также:  Москва опубликовала перечень налогооблагаемой недвижимости на 2023 год

В случае когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой собственности.

Если гражданин добровольно отменил свое завещание, то все его имущественные активы наследуются по закону. Процедура раздела будет происходить между родственниками покойного, в приоритете наследники первой очереди (родители, супруг, дети). Наследственный документ, отмененный путем распоряжения, не восстанавливается.

Когда завещатель составляет новое волеизъявление или распоряжение об отмене у другого нотариуса, он обязан выслать первому уведомление с копией нового документа. Дополнительно указывает информацию о специалисте, который зарегистрировал последнее завещание или отмену.

Важно! При признании завещания в судебном порядке полностью недействительным все активы распределяются по закону.

Частичная недействительность влечет раздел только законной пропорциональной части имущества и финансов покойного.

Признание недействительным

Недействительность распоряжения, в отличии от предыдущих способов его изменений, происходит исключительно после открытия делопроизводства по разделу имущества, то есть после смерти собственника материальных благ. Исходя из этого, иск о признании завещания недействительным подается третьими лицами, которые могут быть наследниками.

Для информацииНедействительность завещания может быть установлена только в суде и опровержению не подлежит.

Для начала судебного производства по делу инициатор должен направить в местные органы исковое заявление о признании завещания недействительным, приложив максимально полный пакет доказательных бумаг, среди которых: справки, показания свидетелей, заключения специалистов.

Описание процедуры отмены завещания

Конечно, юридические процессы, абсолютно любые, сами по себе не происходят, поэтому важно обратиться сразу за помощью специалиста, который подскажет, как аннулировать завещание, либо изменить определенные моменты. Составление документа, а также внесение каких-либо правок требует немного времени, поэтому процедуру осуществить несложно, особенно заручившись помощью грамотного специалиста.

На самом деле, порядок отмены или изменения весьма прост. Завещатель должен прийти к нотариусу, попросить его помочь составить документ, отменяющий предыдущее волеизъявление. Таких заявлений можно написать множество, ведь закон дает право изменять свою волю неограниченное количество раз, чем злоупотребляют многие наследодатели. После открытия наследства дело принимает тупиковый оборот, судам нередко приходится распутывать целый клубок измененных, отмененных документов, некоторые из которых сделаны вопреки официальной процедуре отмены.

Способы изменения завещания

Процесс всегда составляю две стороны, если необходимо составить, либо наоборот аннулировать завещание, данная задача выполнима несколькими способами. Данный подход немного противоречит российскому законодательству, приемлющее больше единственный способ рассмотрения многих ситуаций, чтобы суду впоследствии, станет немного проще разобраться.

Однако процесс изменения завещания, собственно все, что относится к завещательным моментам, включает несколько трактовок, возможностей, послаблений. Поэтому существуют разные способы изменения, отмены, основными являются два.

  • Написание нового. Данное правило подойдет, если изменилось мнение относительно распределения определенного имущества. Соответственно документы должны касаться одинаковых активов, изменяются только лица, получающим активы впоследствии, изменяются, возможно, доли. Данным образом предыдущая воля аннулируется, потому как именно последняя редакция является единственно верной.
  • Заявление отмены. Вообще данный вариант является более предпочтительным. Если планируется отменять документ документом, нужно соблюдать определенную правовую осторожность, ведь если совершить ошибку, можно поставить под угрозу процесс полностью. Однако отмена позволяет аннулировать предыдущий документ, заменив его потом новым. То есть, по сути, отмена завещания другим завещанием.

Соответственно, нотариус может предложить своему клиенту два основных варианты развития событий, посоветовать наиболее удобный, ориентируясь на ситуации.

Можно ли аннулировать завещание на наследство при жизни завещателя

Вносить изменения в завещательный документ имеет право только его составитель – наследодатель. Это обусловлено тем, что именно он является законным владельцем имущества, упомянутого в волеизъявлении.

Чтобы изменить состав завещания или внести корректировки, завещатель должен лично обратиться к нотариусу, который занимался удостоверением этого экземпляра документа. Составляется заявление об отмене, а затем оформляется новое завещание. В первый вариант волеизъявления наследодателя корректировки не вносятся, так как каждый раз составляется новое.

Если завещатель уже умер и не может лично изменить завещание, его действие также может быть изменено в соответствии с правилами, установленными законом. Никто не имеет право нарушать волю усопшего гражданина относительно наследования его имущества. Поэтому, если завещание признано недействительным, в него не вносятся корректировки – оно полностью аннулируется, а наследование происходит в соответствии с очередностью.

Распоряжение об отмене завещания

Настоящее распоряжение делается в соответствии с порядком принятым для совершения завещания согласно ГК РФ п.4 ст.1130.

Составляется от руки и заверяется нотариусом соответственно порядку ст.1125 ГК РФ.

Делается в 2-х экземплярах, первый остается в нотариальной конторе, второй отдается наследодателю.

Если отмену завещания делал иной нотариус, то завещатель обязан самостоятельно отправить извещение об отмене нотариусу, заверившему составление первого.

Удостоверяющие надписи делаются в соответствии с формой № 23–28 форм реестров регистрации совершения нотариальных действий соответствующих Приказу Минюста РФ № 99 от 10.04.2002.

В соответствии с методическими рекомендациями удостоверения соответствующих документов п.27, сотрудник нотариальной организации удостоверяет отмену завещания по установленным правилам, размер госпошлины определяется по п.1 ст.333/24 НК РФ.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *